Программное обеспечение является интеллектуальной собственностью

Содержание

Интеллектуальная собственность: понятие, виды и права

Программное обеспечение является интеллектуальной собственностью

 Сначала было слово. Дело было потом. И если считать, что слово – это результат интеллектуальной деятельности, то вряд ли кто-то будет спорить относительно роли достижений умственного труда, как движущей силы истории.

Вот здесь и напрашивается вывод, что у общества нет права называться цивилизованным, если не потрудится над созданием соответствующих условий для динамичного развития науки, культуры и техники.

 Особым толчком для процветания творчества и инноваций, служит законодательно закреплённое право на интеллектуальную собственность, её адекватную оценку и защиту в интересах автора и других правообладателей.

Что такое интеллектуальная собственность

 Что же подразумевается под юридическим термином «интеллектуальная собственность»? Это понятие следует воспринимать, как совокупность прав автора и других правообладателей, позволяющих распоряжаться этими самыми нематериальными объектами, запрещать и разрешать их использование третьими лицами, у которых есть такие намерения.

Виды интеллектуальной собственности

 Относительно перечня видов, подлегающих под. категорию ИС, решение принималось в Конвенции об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), принятой в Стокгольме 14 июля 1967 года. Российская Федерация является участником данной конвенции.
 

Правом законодательной защиты могут пользоваться самые разные виды ИС:

1. Авторское право, предназначенное регулировать отношения, складывающиеся в случае создания и использования научных работ, а также произведений из области литературы и искусства. Обязательным условием здесь будет существование в объективной форме оригинального результата творческой деятельности.

 

ВВаш браузер не поддерживает плавающие фреймы!

2. Смежные права представляются произведениям, на которые авторское право не распространяется из-за недостаточности творческого начала. В защите подобного рода нуждаются музыканты-исполнители, создатели фонограмм и эфирного вещания.
Регистрация интеллектуальной собственности 3.

Патентное право – это система норм правового характера, согласно которым решаются задачи охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Обязательным условием здесь является получение патента. 4. Средства индивидуализации объединяет необходимость правовой защиты маркетинговых обозначений.

В эту категорию ИС входят товарные знаки, фирменные наименования, доменные имена, наименования мест происхождения товара. 5. Секреты производства (ноу-хау) – это технологи, знания и умения, не имеющие аналогов.

Охрана в этом случае принимает вид режима коммерческой тайны, содержащей преимущества в плане конкурентоспособности. Защита ИС этого вида состоит в ограничении количества посвящённых сотрудников, использовании соглашения о неразглашении, исключении возможности выявления объекта ноу-хау.
6.

Нетрадиционные объекты ИС, среди которых можно назвать топологии интегральных микросхем, селекционные достижения.

 

Объекты права на интеллектуальную собственность

Изобретение

 Когда приходится иметь дело с изобретениями, опираются на п.1 ст.1350 IV ч., где разъясняется, что в этом качестве могут быть признаны технические решения, указывающие на продукт или способ.

Объектом патентования в качестве продукта признаётся: устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных, генетическая конструкция.

Как способ будет запатентован процесс, производимый с помощью материальных средств над материальным объектом.

 

 Главными условиями для патентования служат: новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость. Обоснованием новизны считается отсутствие сведений из уровня техники.

Изобретательский уровень определяется специалистом, дающим оценку относительно явного отношения к уровню техники.

Признание изобретения объектом ИС производится на основании государственной регистрации, обеспечивающий исключительное право сроком на 20 лет.

Полезные модели

 Разъяснение всех вопросов относительно полезной модели, содержится в п.1 ст.1351 IV ч. ГК РФ. При наличии новизны и промышленной применимости, законные права предоставляются техническому решению, связанному с устройством. Патент выдаётся сроком на 10 лет.

Промышленные образцы

Оценка интеллектуальной собственности
 Художественно-конструкторские решения, определяющие внешний вид изделий, охраняются в соответствии с п.1 ст.1352 IV ч. ГК РФ, как промышленные образцы. Исключительное право использования предоставляется с получением патента, но при условии новизны. Это можно видеть по совокупности существенных признаков, не известных из общедоступных источников сведений до даты приоритета. Оригинальность существенных признаков обусловливается творческим характером особенностей интересующего изделия.

Товарные знаки

 Товарными знаками и знаками обслуживания являются обозначения, с помощью которых обеспечивается индивидуализация товаров или услуг.

Притом, будь то словесное, изобразительное, комбинированное, объемное или другое обозначение, исключительное право даётся лишь для перечня тех товаров и услуг, относительно которых производится регистрация. Действие охранного документа сохраняется на протяжении 10 лет.

Фирменное наименование

 Фирменное наименование, как объект ИС, используется для идентификации конкретного предприятия. Исключительное право приобретается с момента внесения в ЕГРЮЛ. Необходимость в специальной регистрации отсутствует.

Наименование места происхождения

 Право пользования наименованием места происхождения товаров обеспечивается свидетельством, полученным в результате выполнения условий государственной регистрации. В этом качестве используется современное или историческое название, как официальное, так и не официальное. Будь то полный или сокращённый вариант наименования, главным условием является его соответствие конкретной местности или географическому объекту, имеющему прямое отношение к интересующему товару.

Авторское право

 Авторское право предполагает законную охрану уже с момента создания произведения.

 

 На что можно рассчитывать при обеспечении права на интеллектуальную собственность
 

 При наличии законно зарегистрированного права на ИС, есть все основания рассчитывать на пресечение противоправных действий со стороны третьих лиц. Притом, защита все силой закона предоставляется, как личным неимущественным правам (признание авторства), так и имущественным правам (использование ОИС и право разрешения и препятствования неправомерному использованию).
 

Права на интеллектуальную собственность
 

 Право располагать исключительными возможностями использования ИС, как и личными неимущественными правами авторов на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, можно получить только через законодательное закрепление, т.е., регистрацию или патентование.

Помощь в установлении монополии авторов на определённые формы использования результатов своей интеллектуальной, творческой деятельности, а также в регулировании отношений с третьими лицами, желающими получить право на использование ИС, готовы оказать профессионалы – патентные поверенные с большим опытом работы в своей сфере деятельности.  При обладании документами, подтверждающими законность прав на ИС, их обладателю будет предоставлена защита в любой из двух возможных форм: 1. Юрисдикционная, осуществлением которой занимаются специально уполномоченные гос. органы.

Защита интеллектуальной собственности

2. Неюрисдикционная, состоящая в воздействии на нарушителя путём соответствующих уведомлений и переговорным путём.

 Максимальную эффективность законного права на интеллектуальную собственность помогут обеспечить хорошо подготовленные юристы-патентоведы, гарантирующие квалифицированное сопровождение на всех этапах соответствующей деятельности. При необходимости, будут задействованы такие способы борьбы за право исключительного пользования ИС:

– Принятие мер по предотвращению нарушений права обладания ИС. – Сбор доказательств относительно имеющих место несанкционированных действий по отношению к ИС. – Пресечение попыток импорта или экспорта товаров, нарушающих права законного обладателя. – Остановка производства товаров, происходящая с нарушением прав ИС. – Возмещение убытков за неправомерное использование ИС. – Определение степени вины нарушителя и размера взыскания в пользу правообладателя ИС.- Информирование широкой общественности относительно факта нарушения права на ИС.

Источник: https://www.patent-rus.ru/doc/intellektualnaya-sobstvennost/

Как зарегистрировать программу в 2020 году, сколько это стоит и зачем это нужно — Право на vc.ru

Программное обеспечение является интеллектуальной собственностью

По следам истории с Глебом и Briskly.

В выходные я с интересом наблюдала за сырбором, который происходил на VC по поводу материалов Briskly. Одним из камней преткновения были данные о регистрации нескольких программ для ЭВМ в Роспатенте.

Я поняла, что профдеформация мешает посмотреть на эти вопросы глазами неопытного человека и решила написать небольшой гайд с ответами на вопросы: 1) как зарегистрировать ПО 2) сколько это стоит и самое главное 3) зачем оно вообще надо и надо ли?

В соответствии с российским законодательством программы (software) охраняются как произведения литературы с одной стороны (исходный код). Дополнительно защите подлежат т.н. «порождаемые ПО аудиовизуальные отображения» (1261 ГК РФ).

Это не российское ноу-хау. Аналогичные положения содержатся в законодательстве США (см. 17 U.S.Copyright Code § 101, Computer Software Copyright Act of 1980) и практически всех стран мира благодаря Бернской международной конвенции.

Таким образом, правообладателю исключительного (имущественного) права на ПО с одной стороны принадлежат, как «на книжку» (Вы можете распечатать листинг кода или представить его в иной объективной форме), а с другой на результаты ее работы, которые могут быть зафиксированы в виде или фото формате, например.

Именно поэтому издателям популярных игр удается легко кидать страйки на стримеров, которые им не нравятся по тем или иным причинам: они оформляют жалобу по авторским правам на стрим самой игры (как на «сворованный» фильм). См например историю с PewDiePie.

Для возникновения авторских и исключительных прав на произведения (включая ПО для ЭВМ) по закону (ни в одной стране мира) не требуется какая-то государственная регистрация или осуществление иных определенных законом формальностей. В отличие от товарного знака или патента!

Автор (разработчик или группа разработчиков), физическое лицо чьим творческим трудом создано произведение (написан код) получает права на программу с момента ее создания в объективной форме (как закончили писать код или его кусок). Это важный момент.

В некоторых странах мира (включая Россию) предусмотрена добровольная (!) регистрация программ, которая по сути представляет из себя процедуру депонирования. В результате этой процедуры заявитель получает свидетельство о том, что на определенную дату им представлен в регистрирующий орган определенный кусок программного кода.

Подобная «регистрация» также возможна в США (copyright office) или в Китае. А, например, ни в одной из стран ЕС ее не существует в природе.

НИКТО так как это не предусмотрено регламентом. Единственное (!), что проверяет Роспатент – это формальные требования к документам: заполнение всех полей и предоставление необходимых заявлений, оплату государственной пошлины.

В отличие от того же реестра Российского ПО (проверкой при включении в который предусмотрен более серьезный анализ компонентов Вашего продукта и тестирование) – Роспатенту абсолютно наплевать что именно Вы принесете (распечатаете) в своем листинге. Единственное требование -это определенный объем и формат предоставления кода.

Цель депонирования не «проверить» Вашу программу или Ваша ли она вообще. Цель депонирования – заверить, обеспечить доказательство того, что определенным лицом определенный материал был предоставлен в определенное время. И все.

Постойте. Но мне же дадут свидетельство, подтверждающее права на программу.

НЕТ. Свидетельство Роспатента о «регистрации программы» юридически не является НИ подтверждением прав, НИ подтверждением того что программа вообще работает.

Как я уже говорила выше – для возникновения прав у автора (разработчика) никакой регистрации с точки зрения закона не требуется. Точно также Вы можете написать книгу или картину, став ее автором (и правообладателем) с момента ее создания.

А для передачи исключительных (имущественных) прав на программу компании (работодателю или заказчику) необходим ДОГОВОР между автором (разработчиком) и такой компанией (заказчиком). В отсутствие такого договора даже при наличии тысячи свидетельств Роспатента о регистрации ПО для ЭВМ за компанией – никаких прав юридически у нее не будет.

Форма такого договора возможна различная в зависимости от ситуации и фактических взаимоотношений сторон (например, если разработчик трудится по трудовому договору возможно оформление в рамках служебного произведения, если человек фрилансер – необходим гражданско-правовой договор и так далее).

Государственная пошлина для организаций составляет 4500 руб., для физических лиц – 3000 руб.

Если Вы не можете заполнить комплект документов самостоятельно или Вам не хочется тратить на этом время, юридические компании возьмут за свои услуги от 10000 до 40000 тысяч рублей за заявку. Если заявителем является иностранное юридическое лицо – необходима подача заявления через российского патентного поверенного.

Интеллектуальная собственность – такой же актив компании или бизнеса как и материальные объекты. Игнорирование этой данности грозит рисками и проблемами (см. Ngnix и другие разборки по поводу ПО). Своим клиентам я всегда рекомендую стратегический и осознанный подход к бизнесу в целом и к интеллектуальной собственности в частности.

Регистрация программ для ЭВМ представляет собой всего лишь один из возможных (!) этапов реализации стратегии по защите интеллектуальной собственности проекта или бизнеса.

Теоретически регистрация Программы может быть использована для:

– красоты (почему бы не повесить на сайт красивое свидетельство?);

– усиления доказательственной базы (в дополнение к договорам с авторами, а не вместо них);

– обмана или введения в заблуждение (как некоторые недобросовестные продвигаторы франшиз кричат из каждого утюга об «уникальном запатентованном программно-аппаратном комплексе»).

Цените свою интеллектуальную собственность и поступайте с ней с умом.

– Сколько стоит регистрация товарного знака в 2020 году?

– Почему суд разрешил ВКонтакте использовать стикеры со Ждуном?

Источник: https://vc.ru/legal/154341-kak-zaregistrirovat-programmu-v-2020-godu-skolko-eto-stoit-i-zachem-eto-nuzhno

Покупая воздух… Чем торгуют разработчики программного обеспечения?

Программное обеспечение является интеллектуальной собственностью

Камнем преткновения при создании IT-проекта часто служит не его контент (здесь электронной коммерции успешно служат опытные копирайтеры и рерайтеры), а… программное обеспечение. Неприятным сюрпризом для владельца бизнеса может быть отсутствие прав на программный продукт…

Программное обеспечение – это интеллектуальная собственность

В соответствии с действующим законодательством программы для ЭВМ (да, законодатель по-прежнему их так называет) относятся к результатам интеллектуальной деятельности и охраняются авторским правом как …литературные произведения. Хорошо это или плохо с точки зрения эффективности правовой защиты рассуждать сейчас не будем, просто констатируем это как факт, который влечет за собой определенные последствия…

Программами не торгуют как пирожками

Оборот интеллектуальной собственности в области программного обеспечения (в отличие от товаров и услуг) существует в следующих формах: (1) продажа экземпляров программ; (2) предоставление прав на использование программ по лицензионному договору;

(3) передача прав в полном объеме по договору отчуждения прав.

В любой из этих форм законно получать деньги могут только их правообладатели. Следовательно, ключевой вопрос – имеет ли компания, получающая деньги от продажи программного обеспечения, права на него?

Откуда же берутся права на интеллектуальную собственность?

По определению специалиста по управлению творчеством, к.и.н. Владимира Журавля (PR2BGroup) «…Интеллектуальная собственность возникает в процессе творчества. т.е. – создания нового, оригинального, привлекающего внимание.  Признаками творчества традиционно считаются оригинальность, новаторство, воображение, влиятельность, стильность, запоминаемость…»

Первоисточником прав на интеллектуальную собственность всегда является физическое лицо. Только физическое лицо обладает способностью мыслить, придумывать, творить. Таким образом, юридическое лицо всегда получает тем или иным образом интеллектуальные права от физических лиц.

По российскому праву, в отличие от законодательства США, компания не может стать первоначальным  правообладателем авторских прав просто на основании закона. В США права на созданные сотрудниками творческие результаты «автоматически» становятся собственностью компании («эхо рабовладельческого строя»). В отечественном правопорядке, к сожалению или к счастью, так не происходит.

Следовательно, чтобы подтвердить свои права на программное обеспечение компания должна иметь документы, которые подтверждают основания перехода прав от собственных работников или привлеченных фрилансеров. Эти документы можно сравнить с «кирпичиками», из которых строится мостик перехода прав от работника к компании-работодателю. Если таких документов нет, то и права компания не получает.

Какие это должны быть документы или «как построить мост правильно»?

Для получения прав от сотрудников недостаточно заключить стандартный трудовой договор и прописать в нем «хитрое» условие о том, что все результаты интеллектуальной деятельности всегда и при любых обстоятельствах переходят к работодателю. Для действительности получения прав от работника необходимо четко и последовательно выстроить крепкий мост, который должен состоять из следующих документов:

(1)грамотного трудового договора, в котором должны быть предусмотрены дополнительные обязанности работника по осуществлению интеллектуальной деятельности;

(2)формализованного документа, в соответствии с которым можно идентифицировать каждый результат интеллектуальной деятельности (например, спецификации);

(3)служебного задания,  по итогам выполнения которого должен быть получен результат;

(4)акта о передаче результата от работника работодателю;

(5)соглашения о выплате авторского вознаграждения, которое в противоречии с распространенным мифом никогда не совпадает с заработной платой.

Таковы требования законодательства, которые неизменно подтверждаются судебной практикой. Выпадение из цепочки любого кирпичика разрушает мостик перехода права от сотрудника к компании.

При работе с фрилансерами мост построить легче, так как достаточно одного договора. Однако к составлению договора нужно подойти ответственно и внимательно.

Вы можете заключать различные виды договоров (оказания услуг, выполнения работ, авторского заказа и т.д.

), но в договор обязательно должны быть включены условия об отчуждении интеллектуальных прав от физического лица к компании.

Приобретаете права у другой компании? Задайте вышеперечисленные вопросы и получите подтверждение получения перехода прав от сотрудников компании, которая передает вам права на интеллектуальные активы.

В итоге компания не получает интеллектуальных прав на свой программный продукт, если непоследовательно оформляет документы с творческими сотрудниками. Следовательно, она продает своим клиентам чужое программное обеспечение, тем самым получая неосновательное обогащение фактически за продажу воздуха.

И еще немного о налогах…

Разработчики при продаже программного обеспечения не платят НДС. Однако при налоговой проверке  сможет ли компания-разработчик подтвердить применение льготы и обосновать свои права на программные продукты? В большинстве случаев нет.

Без подтверждающих документов программы нельзя поставить на баланс организации в качестве нематериальных активов. В итоге компания не имеет вообще никаких доказательств наличия прав, которые могут попросить покупатели и проверяющие органы.

Так чем же торгует именно ваша компания? Воздухом или правами?
Проверьте свои «кирпичики» на прочность и наличие и сами сможете ответить на вопрос.

Автор

Митягин Кирилл Станиславович, кандидат юридических наук
партнёр в NevskyIPLawnevskylaw.ru
kirill@newskylaw.ru +7 (916) 584-73-16

Данный материал является частной записью члена сообщества Club.CNews.
Редакция CNews не несет ответственности за его содержание.

Источник: https://club.cnews.ru/blogs/entry/pokupaya_vozduh

Компьютерные программы и базы данных как объект интеллектуальной собственности

Программное обеспечение является интеллектуальной собственностью

Интеллектуальная собственность (в аббревиатурном написании и далее по тексту – ИС) представляет собой специфический объект гражданских прав, поскольку она не является имуществом в его материальном выражении, а представляет собой результат интеллектуальной деятельности (в аббревиатурном написании – РИД), эффективное использование которого способно приносить прибыль.

В свою очередь, интеллектуальная деятельность может осуществляться в различных направлениях, что обуславливает многообразие объектов ИС, каждый из которых обладает специфическими особенностями правового регулирования.

В эпоху развития информационных технологий, одними из самых востребованных и распространенных объектов ИС стали компьютерные программы, а также базы данных.

Правовой статус программ ЭВМ/баз данных

Согласно нормам гражданского законодательства, компьютерные программы, программные комплексы, а также цифровые базы данных отнесены к объектам авторского права и по своему правовому статусу приравнены к произведениям литературы. Однако здесь следует отметить, что некоторая разница в правовом регулировании между компьютерными программами и базами данных и литературными произведениями все же присутствует.

Так, например, литературные произведения, по желанию их создателей не могут подвергаться процедуре госрегистрации с последующим занесением сведений о них в специальный госреестр, как это предусмотрено законодателем для компьютерных программ и баз данных. В свою очередь, компьютерные программы и базы данных не могут быть задепонированы тем же способом как произведения литературы. Данные различия в правовом регулировании объясняются спецификой каждого из объектов ИС.

Тем не менее, по основным правовым критериям, связанным с защитой правомочий правообладателей, компьютерные программы и литературные произведения во многом являются схожими, что и позволило законодателю, хотя и не во всем, уравнять их правой статус.

Особенности правового регулирования компьютерных программ и цифровых баз данных

Среди характерных особенностей правового регулирования компьютерных программ /баз данных следует особо выделить такие моменты как:

  1. Срок действия юридической охраны;
  2. Условия возникновения права;
  3. права.
  4. Субъектный состав правообладателей

Срок действия юридической охраны

Поскольку рассматриваемые объекты ИС приравнены к произведениям литературы и охраняются в рамках авторского, а не патентного или иного права, действие правовой охраны компьютерных программ и баз данных распространяется на всю жизнь их автора и еще на семьдесят лет с момента его смерти, после чего поступают в общественное достояние.

Условия возникновения права

Законодатель не требует обязательной госрегистрации компьютерных программ и цифровых баз данных для возникновения права на данные объекты ИС у их правообладателей.

Это существенно выделяет компьютерные программы /базы данных из подавляющего большинства объектов ИС, для которых госрегистрация является обязательной, и сближает компьютерные программы/базы данных с литературными произведениями, которые также не требуют госрегистрации.

Однако, как уже отмечалось ранее, при наличии желания правообладателя у последнего, в отличие от автора литературного произведения, есть обеспеченная правом возможность осуществить госрегистрацию компьютерной программы или базы данных.

В этом случае, сведения о зарегистрированных объектах будут занесены в официальные госреестры, что существенно упростит защиту прав правообладателей и позволит им увеличить прибыль за счет передачи компьютерных программ /баз данных в пользование по лицензионным договорам.

права

Согласно нормам четвертой части ГК, на все объекты ИС распространяются два вида правомочий: авторские и исключительные.

Авторские правомочия принадлежат создателям РИД и являются неотъемлемыми от их личности. Следует отметить, что эти правомочия носят неимущественный характер.

Исключительные правомочия носят имущественный характер, и поэтому, могут отчуждаться или передаваться в пользование на возмездной или безвозмездной основе, а также являться предметом залога или передаваться по наследству.

Таким образом, разработчик может обладать правами на компьютерные программы/базы данных, им созданные, в разном объеме:
  1. Только авторскими;
  2. Авторскими и исключительными (при этом объем исключительных правомочий может отличаться в зависимости от наличия и вида сделок, а также их условий в отношении данных объектов ИС).

Субъектный состав

Правообладателями компьютерных программ/баз данных могут быть любые лица (частные и юридические, отечественные и иностранные).

Источник: https://1patent.ru/blog/ibnprogrammsanddb/kompyuternye-programmy-i-bazy-dannyh-kak-obekt-intellektualnoy-sobstvennosti.html

Гражданско-правовые договоры в сфере IT: способы приобретения прав на софт. Часть 1 — Audit-it.ru

Программное обеспечение является интеллектуальной собственностью

Екатерина Соколова, руководитель юридического отдела, группа компаний CUSTIS

Введение

Как правильно оформить права на приобретенное программное обеспечение (ПО)? Как выбрать оптимальную форму контрактования, защитить свои права пользователя ПО и не потерять при этом на налогах? Предлагаем вашему вниманию обзор договорных схем, применяемых в IT для приобретения программного обеспечения.

Ввиду сложности и объемности материала обзор разбит на две части. Первая часть посвящена общему описанию правоотношений, касающихся приобретения прав на софт, и содержит обзор договоров, которые заключаются при наличии уже разработанного, существующего программного обеспечения.

Вторая часть сфокусирована на договорных схемах, используемых при создании программного обеспечения, а также на сопутствующих приобретению ПО договорах.

Настоящая статья может в первую очередь заинтересовать приобретателей прав на софт, однако вполне вероятно, что она будет небезынтересна и правообладателям.

Также следует оговориться, что настоящий обзор рассматривает только взаимоотношения в рамках коммерческого оборота между организациями.

Взаимоотношения B2C не являются предметом рассмотрения обзора, хотя изложенное может во многом применяться по аналогии и к отношениям с потребителями.

Также в настоящей статье не рассматриваются вопросы, касающиеся свободного ПО (открытых лицензий в терминологии новелл ГК РФ), поскольку это отдельная большая тема.

Что такое приобретение программного обеспечения

К сожалению, на сегодняшний день далеко не все участники рынка (даже среди профессионалов в сфере программного обеспечения и прочих информационных технологий) понимают, чем именно они торгуют и какие правоотношения возникают при так называемой продаже программного обеспечения.

Хотя надо отметить, что год от года юридическая грамотность продавцов заметно повышается и сейчас уже довольно редко встречаются такие выражения, как «аренда», «лизинг лицензий» и другие сомнительные с позиции действующего законодательства термины.

В настоящее время в договорной практике для описания предмета договора чаще всего используются следующие термины:

– продажа лицензий на ПО;

– продажа ПО;

– продажа экземпляров ПО;

– передача прав на ПО;

– передача ПО;

– предоставление прав на ПО;

– предоставление простой лицензии на ПО;

– реализация ПО;

– уступка права на ПО и т. д.

Какой же из перечисленных и многих других терминов может быть признан наиболее корректным? Ответ на этот вопрос можно дать только после определения воли сторон и, следовательно, типа договора, который будет ими использован для оформления взаимоотношений.

Виды правоотношений в связи с реализацией программного обеспечения

Прежде всего, важно уяснить саму суть правоотношений, связанных с реализацией ПО. Согласно ст. 1225 и 1259 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ), программы для ЭВМ (которые в обиходе чаще называют «софт», «программное обеспечение», «ПО», «компьютерные программы») являются объектами интеллектуальной деятельности и подлежат охране специальным разделом права — авторским правом.

Согласно действующему законодательству, авторское право (как и иные интеллектуальные права) делится на:

исключительное право, которым правообладатель может распоряжаться по собственному усмотрению, в том числе отказаться от него или передать его в полном объеме третьим лицам. То есть это право является коммерческой составляющей авторского права — правом, на котором можно заработать;

личные неимущественные права (право авторства, право на имя, право на неприкосновенность произведения и др.), которые не могут отчуждаться автором и всегда принадлежат только ему. Таким образом, указанные права не могут вводиться в торговый оборот, заработать на них в рамках договорных правоотношений не получится.

При этом ст.

 1227 ГК РФ говорит о том, что интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, а переход права собственности на вещь по общему правилу не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что предмет договоров на реализацию программного обеспечения должен быть каким-то образом связан с исключительным правом на ПО, а не с правом собственности на диск с дистрибутивом, и будет зависеть от объема прав, который правообладатель готов предоставить в отношении ПО покупателю.

Самое время для удобства провести систематизацию ПО и договоров о распоряжении правами на его использование.

В целях договорного оформления правоотношений ПО удобно разделить на уже существующее и еще не созданное.

Объем предоставляемых по договору прав можно разделить на полный (отчуждение исключительного права в полном объеме) и частичный (предоставление определенного набора правомочий, перечисленных в ст.

 1270 ГК РФ) Это и есть основные признаки, исходя из которых, на наш взгляд, следует выбирать договорную схему.

Ситуация 1. Программное обеспечение уже разработано

П. 1. ст. 1233 ГК РФ устанавливает два способа распоряжения своим исключительным правом на произведение (к которому по закону приравнивается ПО): отчуждение в пользу другого лица исключительного права или предоставление другому лицу права использования в установленных лицензионным договором пределах. Рассмотрим оба способа по порядку.

Договор об отчуждении исключительного права (договор передачи исключительного права, договор уступки исключительного права)

Самый радикальный способ распорядиться программным обеспечением — это передать исключительное право на него по договору об отчуждении исключительного права.

Ранее можно было встретить такое наименование, как «договор уступки исключительных прав на использование ПО» (см., например, п. 3 ст. 15 Закона РФ от 09.07.

1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»), однако часть IV ГК РФ установила новую терминологию для договоров такого типа.

Стороны договора: правообладатель — приобретатель права.

Согласно ст. 1285 ГК РФ, «по договору об отчуждении исключительного права на произведение автор или иной правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на произведение в полном объеме приобретателю такого права».

Таким образом, с момента вступления в силу договора об отчуждении исключительного права на ПО (или в иной согласованный сторонами момент) прежний правообладатель утрачивает право на использование ПО любыми из перечисленных в ст.

 1270 ГК РФ способами, а приобретатель права становится полноправным владельцем всего исключительного права на ПО и может в дальнейшем распоряжаться им по собственному усмотрению в течение всего срока действия исключительного права (для программ для ЭВМ — в течение всей жизни авторов ПО и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти последнего автора).

Существенными условиями договора являются предмет и цена договора (порядок ее определения).

Предмет должен быть явно определен — ПО либо подробно описывается, либо, если оно регистрировалось, стороны могут указать номер свидетельства о регистрации ПО. Правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст.

 424 ГК РФ, не применяются — при отсутствии явной договоренности сторон по указанным условиям договор не считается заключенным.

Договор об отчуждении исключительного права на ПО должен быть заключен в письменной форме (п. 2 ст. 1234 ГК РФ), а также, в случае если ПО подвергалось государственной регистрации, зарегистрирован в Роспатенте,

Источник: https://www.audit-it.ru/articles/account/contracts/a67/734922.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.